Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Справочник наследника

Покупка
Артикул: 643112.01.99
Доступ онлайн
100 ₽
В корзину
Справочник является универсальным пособием для всех, кто хо- чет самостоятельно изучить свои права и обязанности как наследника. В издании подробно и вместе с тем доступно изложены основы учеб- ного курса «Наследственное право России», прокомментированы ос- новные федеральные законы, касающиеся регулирования наследст- венных правоотношений, а также учтены положения и выводы, содер- жащиеся в научных трудах и разработках отечественных и зарубежных ученых-цивилистов. Достоинство издания заключается в его 1) исключительности — на сегодняшний день это чуть ли не единственный справочник по наслед- ственному праву для наследников движимого и недвижимого имуще- ства, 2) универсальности — в книге отражены и разъяснены все ключе- вые понятия и термины наследственного права. Перекрестные ссылки позволяют читателю самостоятельно работать со словарем, шаг за ша- гом изучая наследственное право России. Издание предназначено для юристов, риэлторов, адвокатов, специа- лизирующихся на ведении наследственных дел, а также всех граждан, интересующихся вопросами наследственного права.
Грудцына, Л. Ю. Справочник наследника / Грудцына Л.Ю.; Под ред. докт. юрид. наук, академика РАО Ю.А. Дмитриева - Москва :Юстицинформ, 2007. - 280 с. ISBN 5-7205-0804-Х. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/672945 (дата обращения: 21.11.2024). – Режим доступа: по подписке.
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Москва
ЮСТИЦИНФОРМ
2007

Л.Ю. Грудцына

СПРАВОЧНИК
НАСЛЕДНИКА

Под редакцией 
доктора юридических наук, академика РАО
Ю.А. ДМИТРИЕВА

Серия «Деловая библиотека»

 
Грудцына Л.Ю. 
 
Справочник наследника. / Под ред. докт. юрид. наук, академика РАО 
Ю.А. Дмитриева — М.: ЗАО Юстицинформ, 2007. — 280 с.

ISBN 5-7205-0804-Х

Справочник является универсальным пособием для всех, кто хочет самостоятельно изучить свои права и обязанности как наследника. 
В издании подробно и вместе с тем доступно изложены основы учебного курса «Наследственное право России», прокомментированы основные федеральные законы, касающиеся регулирования наследственных правоотношений, а также учтены положения и выводы, содержащиеся в научных трудах и разработках отечественных и зарубежных 
ученых-цивилистов. 
Достоинство издания заключается в его 1) исключительности — на 
сегодняшний день это чуть ли не единственный справочник по наследственному праву для наследников движимого и недвижимого имущества, 2) универсальности — в книге отражены и разъяснены все ключевые понятия и термины наследственного права. Перекрестные ссылки 
позволяют читателю самостоятельно работать со словарем, шаг за шагом изучая наследственное право России.
Издание предназначено для юристов, риэлторов, адвокатов, специализирующихся на ведении наследственных дел, а также всех граждан, 
интересующихся вопросами наследственного права.

УДК 347.65/.68 
ББК  67.404.5:67.402
          Г90

ISBN 5-7205-0804-X

Г90

УДК 347.65/.68 
ББК 67.404.5:67.402

© ЗАО «Юридический Дом «Юстицинформ», 2007

От автора

За последние 15 лет жизнь в нашей стране значительно изменилась. Поменялась политическая ситуация, возникли новые экономические отношения, развивающиеся порой стихийно и непредсказуемо, сформировалась новая социальная структура общества. 
Изменились законы и мышление многих граждан. И хотя подавляющее большинство россиян не стало за последнее время жить лучше, у многих все же появилась в результате приватизации дорогостоящая собственность — квартиры и земельные участки, многим принадлежат ценные бумаги — акции, облигации и т.п. Если вспомнить 
о появившемся слое состоятельных и очень богатых людей, придется признать, что для десятков миллионов россиян вопрос о судьбе 
их имущества после смерти либо о получении имущества в наследство перестает быть безразличным. 
Поэтапно в России проводится правовая реформа. Конституция РФ 1993 г. среди основных прав и свобод человека и гражданина 
называет право каждого гражданина иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им, в том числе завещать 
имущество по своему усмотрению (ст. 35 Конституции РФ). Конституционно-гарантированное регулирование права наследования осуществляется в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, 
которые в большинстве своем соответствуют современному периоду становления рыночной экономики и укрепления частной собственности. Сейчас, спустя несколько лет после принятия части третьей ГК РФ, можно констатировать резкий рост наследственных дел 
в судах общей юрисдикции (споры о разделе наследства, о праве на 
обязательную долю в наследственном имуществе, о недействительности завещания) и очереди у нотариусов (составление завещаний, 
охрана наследства, выдача свидетельств о праве на наследство).
Наследственное право, несмотря на свою консервативность, 
было, остается и будет актуальным в любом государстве. Каждый человек рано или поздно сталкивается с неизбежностью — становится 
наследником (получая завещанное или перешедшее к нему по закону имущество своего родственника) и единожды — наследодателем 
(при этом еще при жизни имея возможность распорядиться, кому 
из наследников завещать свое имущество). 

Возникновение института собственности и развитие брачно-семейных отношений поставили перед обществом множество вопросов, главный из которых: что делать с имуществом после смерти человека, которому оно принадлежит? Общество было поставлено 
перед выбором между полной свободой распоряжения своей собственностью и необходимой заботой общества о близких наследодателя, нуждающихся в такой помощи и заботе. 
До сих пор все правовые системы мира исходят из сочетания двух 
основополагающих принципов: свободы завещания и охраны интересов семьи. Урегулировать все вопросы передачи имущества наследникам, конечно же, предпочтительнее до смерти наследодателя. 
Для этого составляется завещание, которое заверяется нотариусом 
и приобретает форму «юридически оформленной воли наследодателя» после смерти. Здесь уместна формула, выведенная еще в римском праве: «Воля умершего — закон».
Норма ч. 4 ст. 35 Конституции РФ гласит: «Право наследования гарантируется законом». Появление частной собственности у 
граждан России сформировало новое отношение к вопросу ее передачи другим лицам в случае смерти собственника. Традиционно наибольшее количество споров между наследниками возникает, если в 
наследство входят объекты недвижимости. Именно в этой ситуации 
между наследниками возникает наибольшее количество споров, которые можно избежать, имея представление об основных положениях наследственного права. 
1 марта 2002 г. вступила в силу третья часть Гражданского кодекса РФ, разд. V которой посвящен наследственным правоотношениям. До этого времени вопросы наследования регулировались 
разд. VII «Наследственное право» Гражданского кодекса РСФСР 
1964 г. Следует отметить, что в третьей части ГК РФ по сравнению с 
ГК РСФСР количество норм о наследовании возросло более чем в 
два раза: разд. V содержит 76 статей, объединяющих пять глав («Общие положения о наследовании», «Наследование по завещанию», 
«Наследование по закону», «Приобретение наследства», «Наследование отдельных видов имущества»), в то время как ГК РСФСР насчитывал всего 35 статей.
Проект части третьей Гражданского кодекса РФ был разработан в 
Исследовательском центре частного права (в соответствии с распоряжениями Президента РФ от 1 июля 1994 г. № 347-рп и от 9 августа 
1999 г. № 268-рп). В подготовке проекта кодекса проекта вводного 
закона участвовали: А.Л. Маковский (руководитель рабочей группы), 

Г.Е. Авилов, М.М. Богуславский, Г.Д. Голубов, А.Ф. Ефимов, А.Н. Жильцов, В.П. Звеков, И.С. Зыкин, Ю.Х. Калмыков, О.М. Козырь, А.С. Комаров, Н.И. Марышева, М.Г. Розенберг, А.А. Рубанов, Е.А. Суханов, 
Н.В. Сучкова, С.А. Хохлов, О.Ю. Шилохвост, К.Б. Ярошенко и др.
Правовое регулирование отношений по наследованию имущества, подобно регулированию отношений собственности, носит комплексный, межотраслевой характер и заключается:
во-первых, в установлении с помощью конституционных и 
гражданско-правовых норм самой возможности наследовать 
имущество;
во-вторых, в регламентации нормами гражданского права правомочий граждан по распоряжению своим имуществом на случай 
смерти и границ их свободного усмотрения;
в-третьих, в закреплении нормами гражданского процессуального права правовой процедуры защиты наследственных прав граждан 
от посягательств со стороны других лиц.
Наследование осуществляется по завещанию и по закону. При 
составлении завещания воля наследодателя должна формироваться свободно, без влияния посторонних факторов, что обеспечивает 
соответствие внутренней воли наследодателя и его волеизъявления, 
выраженного в завещании. Однако завещание, являясь односторонней сделкой, наравне с другими сделками может быть подвержено 
«порокам воли».
Немаловажно, что наследодатель в любое время может изменить или отменить ранее составленное завещание по любой причине, в том числе при совершении противоправных действий он сам 
может осуществить защиту от посягательств на свободу завещания. 
Такие действия наследодателя можно рассматривать как самозащиту 
гражданских прав путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права. Иными словами, эти действия осуществляются самостоятельно без обращения в государственные органы. 
Конечно, завещание, как и любая другая сделка, заключенная под 
влиянием обмана, насилия, угрозы, может быть признана судом недействительной. Однако представляется, что такое возможно лишь 
после смерти наследодателя по иску заинтересованных лиц.
Поскольку при жизни наследодатель сам вправе осуществить 
свою защиту, нет необходимости в применении мер государственного принуждения. Иное решение вопроса привело бы к необоснованному ограничению прав наследодателя. Кроме того, вопрос 
о действительности завещания реально возникает только после от
крытия наследства, а до того времени завещание не имеет юридической силы. Именно в связи с этим, по-видимому, в разд. V части 
третьей ГК РФ включена норма о том, что оспаривание завещания 
до открытия наследства не допускается, а также указывается, что завещание является односторонней сделкой, действительность которой определяется на момент открытия наследства. Поэтому следует 
признать, что до открытия наследства юрисдикционная форма защиты, требующая вмешательства компетентных органов, наследодателем, как правило, не используется (хотя возможна подача искового заявления о признании завещания недействительным). В связи 
с этим обращение к этой форме защиты может быть, например, при 
наличии препятствий для выражения «последней воли» со стороны 
нотариуса, отказывающего в удостоверении завещания. Защита права происходит в судебном порядке при обжаловании отказа в совершении нотариальных действий по правилам особого производства 
(гл. 37 ГПК РФ). Таким образом, произошедшие изменения требуют 
теоретического осмысления института наследования с целью уяснения изменений наследственного законодательства, а также прогнозирования наследственных правоотношений в будущем.
Теоретическую базу института наследования составили труды 
ученых-цивилистов: Б.С. Антимонова, М.Ю. Барщевского, М.М. Богуславского, Ю.Н. Власова, М.В. Гордона, В.В. Гущина, А. Давидовича, Ю.А. Дмитриева, В.К. Дроникова, О.С. Иоффе, Ю.Х. Калмыкова, А.Л. Маковского, Д.И. Мейера, A.M. Немкова, В.П. Никитиной, 
П.С. Никитюка, У.А. Омаровой, И.А. Покровского, О.А. Рузаковой, 
В.А. Рясанцева, В.И. Серебровского, А.С. Скаридова, Е.А. Суханова, 
В.А. Тархова, Ю.К. Толстого, Т.Д. Чепиги, Г.Ф. Шершеневича, Э.Б. Эйдиновой, К.Б. Ярошенко и др. Нормативную базу при написании настоящего учебника составили: Конституция РФ, международные 
правовые акты в области наследования, Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Основы законодательства РФ о нотариате и иное российское законодательство, регулирующее наследственные отношения.

Б

Безоговорочный отказ от наследства — это отказ от наследства без 
указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства. Право отказа от наследства регламентировано ст. 1157 ГК РФ, согласно 
которой наследник вправе отказаться от наследства в пользу других 

лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.

В

Виды завещаний.
Все завещания можно классифицировать как:
завещания, удостоверенные уполномоченными лицами;
завещания, совершенные в простой письменной форме.
Завещания, требующие удостоверения уполномоченным лицом, 
в свою очередь можно условно подразделить на три вида: 
завещания, удостоверенные нотариусом;
завещания, удостоверенные должностными лицами вместо 
нотариуса;
завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным.
Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано 
завещателем или записано с его слов нотариусом с использованием технических средств. Завещание должно быть собственноручно 
подписано завещателем. В его тексте, кроме обязательных реквизитов, нотариус должен сделать пометку о разъяснении завещателю 
правила об обязательных наследниках. 
В случаях, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть удостоверено вместо 
нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением 
правил, предусмотренных для нотариально удостоверенного завещания. Так, должностные лица консульских учреждений России совершают согласно ст. 37 и 38 Основ законодательства РФ о нотариате следующие действия:
удостоверяют сделки, кроме договоров об отчуждении недвижимого имущества, находящегося на территории Российской 
Федерации;
принимают меры к охране наследственного имущества; 
выдают свидетельства о праве на наследство;
выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем 
имуществе супругов;
свидетельствуют о верности копий документов и выписок из 
них;

удостоверяют факт нахождения гражданина в живых, факт нахождения гражданина в определенном месте, тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии, время предъявления документов и т.д.
Необходимо, чтобы при подписании завещаний, приравниваемых к нотариально удостоверенным, присутствовало не только лицо, 
удостоверяющее завещание, но и свидетель, который также должен 
подписать завещание. После удостоверения такое завещание должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если же гражданин, намеревающийся совершить завещание, выражает желание пригласить 
для этого нотариуса, и для выполнения его желания имеется разумная возможность, то лица, которым предоставлено право удостоверить завещание вместо нотариуса, обязаны принять все меры для 
приглашения к завещателю нотариуса. 
Завещания, совершаемые в простой письменной форме, в свою 
очередь подразделяются на два вида:
закрытые завещания;
завещания в чрезвычайных обстоятельствах. (Подробнее см. ст. 
Завещание в чрезвычайных обстоятельствах.)
Закрытое завещание — это последняя воля наследодателя, изложенная таким образом, что ее содержание неизвестно никому, кроме самого завещателя. (Подробнее см. ст. Закрытое завещание.)
Время открытия наследства — день, когда гражданин фактически умер (ч. 1 ст.1114 ГК РФ). Момент смерти определяется исходя 
из медицинских показаний необратимыми изменениями, произошедшими в мозге человека. Порядок установления факта смерти 
излагается в инструкции по констатации смерти человека на основании смерти мозга, утвержденной приказом Минздрава России от 
20 декабря 2001 г. № 460. Этот порядок соответствует общим принципам, установленным в Законе РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 
«О трансплантации органов и (или) тканей человека». Смерть считается не наступившей, пока жизнедеятельность организма поддерживается всевозможными техническими средствами (например, используется аппарат искусственного дыхания).
Думается, также должен решаться вопрос при оценке статуса субъектов, подвергшихся воздействию низких температур (так называемому «замораживанию») с целью возможного в будущем исцеления 
от неизлечимых на нынешнем уровне развития медицины заболе
ваний. Такой субъект не может считаться умершим, следовательно, 
наследство после него не открывается.
Именно во время открытия наследства определяются:
состав наследственного имущества (ст. 1112 ГК РФ);
круг призываемых к наследованию наследников (ст. 1116 
ГК РФ);
сроки принятия или отказа от наследства (ст. 1154 и 1157 
ГК РФ);
сроки предъявления претензий кредиторами (ст. 1175 ГК РФ);
момент возникновения у наследников права собственности на 
наследственное имущество (ст. 1152 ГК РФ);
срок для выдачи свидетельства о праве на наследство (ст. 1163 
ГК РФ);
законодательство, которым следует руководствоваться (ст. 4 
ГК РФ)1.
Итак, факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством органов ЗАГСа о смерти наследодателя. Если 
органы ЗАГСа по каким-либо причинам отказывают в выдаче свидетельства о смерти, лицо, которому было отказано, вправе решить 
этот вопрос в судебном порядке, заявив требование об установлении 
факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. В случае признания судом днем смерти гражданина 
дня его предполагаемой гибели эта дата записывается в свидетельство о смерти, которое выдается на основании решения суда. Кроме того, факт открытия наследства и время его открытия могут быть 
подтверждены извещением или другим документом о гибели гражданина во время военных действий, выданными командованием воинской части, госпиталя, военного комиссариата или другим органом Министерства обороны РФ2.
При определении времени открытия наследства не учитывается 
тот временной разрыв, который может быть между смертями, последовавшими друг за другом, но в один и тот же день. Иными словами, разница во времени, исчисляемая часами и минутами, когда она 
имела место в пределах одного и того же дня, при определении момента смерти во внимание не принимается. При таком подходе может быть так, что лица, которые умерли один в 23 ч. 55 мин., а другой в 00 ч. 5 мин. следующего дня, будут считаться умершими не в 

1 См.: Гражданское право: Учеб. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд. М.: 
БЕК, 1998. С. 535.

2  См.: Толстой Ю.К. Наследственное право. М.: Проспект, 2000. С. 23.

один день и наследовать после друг друга, а лица, между смертями 
которых гораздо больший временной разрыв, — умершими в один 
день и к наследованию после друг друга не призываться. На практике нередко встречаются ситуации, когда граждане, являющиеся 
наследниками друг после друга, умирают в разное время, но в пределах одного календарного дня. Проиллюстрируем это на примере 
из практики. 
К адвокату обратилась за консультацией мать погибшего в автокатастрофе сына и снохи. После них остались дети: дочь Ольга (10 лет) 
и сын Александр (14 лет). Сестры погибшего стали требовать свою 
наследственную долю, мотивируя это тем, что при жизни брата они 
пользовались его дачей и автомобилем, он помогал им материально. Со 
стороны покойной снохи на наследство стал претендовать ее сын от 
первого брака Константин (17 лет). В наследство входили: дача в Подмосковье, унаследованная год назад сыном; трехкомнатная квартира, 
принадлежавшая снохе, куда сын, сноха, их дети Ольга и Саша, а также 
Константин, переехали на постоянное место жительства незадолго до 
катастрофы; две машины; гаражный бокс; вклад в банке, завещанный 
Александру; семейные драгоценности и домашняя обстановка. Вопрос 
заключается в том, кто и в каком размере будет наследовать. 
Если сын и сноха скончались в одни календарные сутки, то они не наследуют друг после друга. Такая позиция была высказана Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда СССР, указавшей, что 
«если супруги умерли в один и тот же день (независимо от часа смерти), они не являются наследниками друг после друга»1. Если же одно 
лицо умерло, например, в 23 ч. 50 мин., что подтверждается медицинской справкой, а второе — в 00 ч. 05 мин. следующего дня (т.е. через 
15 мин.), что также подтверждается соответствующим документом, то правопреемство возникает, и в силу правила о наследственной трансмиссии имущество первого гражданина будут наследовать 
и наследники второго. 
Статья 33 СК РФ предусматривает такое понятие, как «законный режим имущества супругов», под которым понимается режим 
общей совместной собственности супругов. Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное. В соответствии со ст. 34 СК РФ только совместно нажитое 
во время брака имущество супругов считается их общей совместной 
собственностью. К такому имуществу относятся:

1  Бюллетень ВС СССР. 1987. № 3. С. 32.

Доступ онлайн
100 ₽
В корзину