Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Наследственное право

Покупка
Основная коллекция
Артикул: 661280.01.99
В учебном пособии рассматриваются основные аспекты наследственного права: понятия наследственного права, наследования и наследства, субъекты наследственных отношений, основания наследования по закону и завещанию, порядок принятия и отказа от наследства, оформление наследственных прав, а также особенности наследования отдельных видов имущества. Учебное пособие подготовлено с учетом современного российского законодательства, практики его применения, а также зарубежного опыта в сфере наследственных отношений. Издание адресовано курсантам и слушателям образовательных организаций ФСИН России.
Валькова, Е. В. Наследственное право : учебное пособие / Е. В. Валькова. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2016. - 197 с. - ISBN 978-5-94991-366-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/898647 (дата обращения: 22.11.2024). – Режим доступа: по подписке.
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Федеральная служба исполнения наказаний

Вологодский институт права и экономики

Е. В. Валькова

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

Учебное пособие

Вологда

2016

УДК 347.6(07)
ББК 67.404.14

  В16

Рецензенты:

Е. В. Шелепина – зав. каф. гражд. права и гражд. процесса 

Северо-Западного ин-та (филиала) Ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 

канд. юрид. наук;

С. Н. Кондратовская – начальник каф. гражданско-правовых дисциплин

ВИПЭ ФСИН России, канд. юрид. наук, доц.

Валькова, Е. В.
Наследственное право : учебное пособие / Е. В. Валькова ; Федер. 

служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. – Вологда : 
ВИПЭ ФСИН России, 2016. – 197 с. : ил.

ISBN 978-5-94991-366-6

В учебном пособии рассматриваются основные аспекты наследственного 

права: понятия наследственного права, наследования и наследства, субъекты 
наследственных отношений, основания наследования по закону и завещанию, порядок принятия и отказа от наследства, оформление наследственных 
прав, а также особенности наследования отдельных видов имущества.

Учебное пособие подготовлено с учетом современного российского зако
нодательства, практики его применения, а также зарубежного опыта в сфере 
наследственных отношений. Издание адресовано курсантам и слушателям 
образовательных организаций ФСИН России.

УДК 347.6(07)
ББК 67.404.14

ISBN 978-5-94991-366-6            © ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики 
                                                         Федеральной службы исполнения наказаний», 2016

                                     © Валькова Е. В., текст, 2016

  В16

ВВЕДЕНИЕ

Последние десятилетия истории современного российского госу
дарства характеризуются глубокими коренными изменениями всех 
сфер жизни общества. Поэтапно проводится и правовая реформа. 
Конституция Российской Федерации 1993 г. среди основных прав и 
свобод человека и гражданина называет право каждого гражданина 
иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им, в том числе и завещать по своему усмотрению. 

С 1 марта 2002 г. вступила в силу часть третья Гражданского 

кодекса Российской Федерации (ГК РФ), где один из разделов посвящен регулированию наследственных отношений. Данная часть 
ГК РФ является логическим продолжением и развитием двух предыдущих. Это требует не только теоретического осмысления норм 
наследственного права в его историческом развитии, но и анализа 
современного состояния. 

Кроме того, наследственное право касается абсолютно всех 

граждан: каждый человек одновременно выступает потенциальным наследодателем и потенциальным наследником, не зная лишь, 
кем станет раньше – наследником или наследодателем. Поэтому 
правовые нормы, касающиеся наследования, должны быть максимально детализированы, понятны и доступны для применения. 

Следует иметь в виду, что в наши дни количество граждан, так 

или иначе вовлеченных в наследственные правоотношения, значительно увеличивается. В собственности граждан находится большая часть жилья, земельные участки, транспортные средства, ценные бумаги и т. д. Поэтому вопросы наследования из абстрактных 
(богатый родственник за границей) все в большей степени становятся практическими, если не насущными. 

В учебном пособии раскрывается широкий круг вопросов: наря
ду с разделами, посвященными общим положениям наследствен
ного права, наследованию по завещанию и закону, приобретению 
и оформлению наследственных прав, охране и управлению наследственным имуществом и особенностям его раздела между наследниками, содержатся разделы, рассматривающие наследование отдельных видов имущества. Кроме того, уделено внимание истории 
развития отечественного законодательства о наследовании. 

Учебное пособие адресовано курсантам и слушателям для осво
ения учебных дисциплин «Наследственное право» и «Гражданское 
право». 

Глава 1. ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ 
И ИСТОЧНИКИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

1.1. Краткий очерк развития наследственного права 
в Российской Федерации

 Первым памятником русского права, содержащим нормы о на
следовании, является Русская Правда, сложившаяся в XI–XII вв. 
в виде свода феодальных законов Киевской Руси и оставшаяся основным писаным источником права на всех русских землях вплоть 
до XV в. Наследственные отношения в этом документе регулировались примерно так же, как и в других феодальных государствах 
Европы. К наследованию относилось только движимое имущество – двор, челядь, скот; недвижимость (земля) принадлежала роду 
в целом и по наследству не переходила. Наследование допускалось 
по завещанию и закону. Наследование по закону имело место во 
всех случаях, если не было завещания. Завещание – «ряд», или по 
терминологии договора Олега «обряжение», заключалось, как правило, в устной форме. Правом наследовать по завещанию могли 
только лица, являвшиеся наследниками по закону, поэтому воля 
завещателя ограничивалась лишь возможностью перераспределять 

наследство между ними. Русская Правда не дает ни малейшего основания предполагать, что завещатель мог назначить наследником 
стороннее лицо ни тогда, когда у него есть дети, ни даже тогда, когда у него их нет. Наследниками по закону являлись исключительно 
дети умершего, при этом наследниками первой очереди являлись 
сыновья. Наследственное имущество делилось между ними в равных долях. Наследственное имущество матери поступало тому из 
детей, с кем она проживала. Младшему сыну, согласно старинному 
славянскому обычаю, переходил дом и двор отца. Дочери умершего, 
если у них были братья, к наследованию не призывались. На получивших наследство братьев возлагалась обязанность выделить своим сестрам приданое. Поскольку порядок наследования в Киевской 
Руси носил сословный характер, дочери феодалов (при отсутствии 
у них братьев) признавались наследниками, а дочери лиц низшего 
сословия (смердов) наследовать не могли. Если у умершего не было 
ни сыновей, ни дочерей, имущество переходило к князю, при наследовании после смердов князь получал имущество даже при наличии дочерей, однако в этом случае он обязан был снабдить дочерей 
умершего приданым при выходе их замуж. Незаконнорожденные 
дети исключались из числа наследников по закону. Родственники 
по боковой и восходящей линиям не имели права наследовать, переживший супруг также не являлся наследником. Русская Правда 
упоминает лишь о «выделе» жене, под которым понимается возвращение жене собственного имущества, принесенного ею в виде 
приданого или приобретенного в браке, находящегося под опекой 
мужа.

С развитием феодального строя в России появились новые па
мятники русского права XIV–XVII вв. – Судебник Ивана III 1497 г., 
Судебник Ивана IV 1500 г., Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. Законодательство данного периода характеризуется постепенным расширением круга наследников по закону за 
счет родственников по боковой линии до пятой степени родства. 
Допускалось наследование родными братьями и их потомками до 
четвертой степени родства, а затем это право было расширено за 
счет двоюродных дядьев и братьев до пятой степени включительно. 
Происходит расширение права наследования жены: вдова получила 

право на пожизненное пользование выслуженной вотчиной и право 
собственности на благоприобретенные вотчины. Из поместья вдове 
причиталось 1/7 часть, из движимого имущества ¼ часть. Завещание 
(«духовная грамота») в XIV–XVII вв. составляется, как правило, в 
письменной форме. Устные завещания допускались законом, но это 
право ограничивалось словесным волеизъявлением перед представителями церкви, которые впоследствии могли подтвердить факт 
составления завещания. В связи с расширением круга наследников 
по закону воля завещателя получает все больший простор в определении судьбы имущества на случай смерти. Имущество может 
предаваться родственникам до пятой степени родства. В отношении посторонних лиц и церкви мог быть совершен завещательный 
легат.

Значительные изменения в порядке наследования по закону и по 

завещанию происходят в начале XVIII в. Указами Петра I от 1714 г.,
1716 г., а затем и после смерти Петра I указом 1725 г. вопросы о 
наследстве разрешались не на основании начал, выработанных 
предыдущей историей русского права, а на основании примеров западноевропейского права. С целью предотвращения дробления недвижимости и сохранения крупных землевладений была установлена система майората, то есть передача недвижимого имущества 
(вотчин, поместий, прикрепленных к ним крепостных крестьян) 
одному лицу (как правило, старшему сыну). Остальные дети (сыновья и дочери) наследовали в равных долях движимое имущество. 
Указ, прежде всего, преследовал государственные интересы: для 
государства, говорится в указе, по мере разделения имений благонадежность взноса податей более и более уменьшается, между тем 
как тягости крестьян увеличиваются. Наследники, получив по наследству хотя бы небольшой участок и, следовательно, будучи обеспечены в содержании, уклоняются от государственной службы и 
предаются праздности.

 Система майората к этому времени была известна и активно 

применялась в странах Западной Европы. Так, сборник средневекового германского права Саксонское зерцало, составленный в 1221–
1225 гг. также предусматривал передачу наследства только одному 
сыну. Данные правила распространялись и на завещательные рас
поряжения – должен быть выбран главный наследник для недвижимого имущества среди нисходящих родственников (детей). Более 
строгие требования предъявлялись к форме завещания, они составлялись только крепостным порядком, хотя впоследствии в 1726 г. 
был восстановлен прежний порядок, то есть было позволено писать 
духовные завещания на дому.

Однако этот порядок просуществовал недолго. Уже в 1731 г. ука
зом Анны Иоанновны при наследовании по закону к наследству 
призывались все сыновья умершего. Вместе с сыновьями призывались и дочери, которые получали в недвижимом имуществе 1/8
часть, а в движимом – ¼, переживший супруг в недвижимом имуществе – 1/7 часть, а в движимом – ¼ часть наследства. Если же не 
было нисходящих наследников, то к наследству призывались братья наследодателя. При отсутствии вышеназванных наследников 
имущество умершего поступало в казну.

Основным источником русского наследственного законодатель
ства вплоть до 1917 г. являлся Свод законов Российской Империи 
(ч. 1 т. X). Наследованию по закону посвящены более 100 статей. 
Право наследования распространялось на всех членов рода, то есть 
кровных родственников до прекращения по мужской или женской 
линии. Родство определялось линиями (связь степеней) и степенями (связь 1-го лица с другим по рождению). Не имели права наследовать по закону:

– лица, лишенные всех прав состояния;
– монашествующие лица;
– лица, лишенные дворянства, разжалованные (до восстановле
ния).

Интерес вызывает наследование по закону супругов. Если в от
ношении супруга не было завещания, то он (она) получали из недвижимого 1/7 , а из движимого ¼ часть наследства. При этом собственное имущество или приданое в состав наследства не включалось. 

Завещание (духовное) могло быть составлено лицом, достигшим 

20 лет. Выделяли два вида завещаний в зависимости от места составления:

– крепостные, которые составлялись на специальной гербовой 

бумаге в судах, магистратах или гражданской палате;

– домашние, которые составлялись на простой бумаге, как пра
вило, дома, заверялись в гражданской палате. Помимо указанных 
общих форм в исключительных случаях национальным законодательством предусмотрены особые формы завещаний: военно-походное, военно-морское, военно-госпитальное, заграничное и др.

 Недействительными признавались завещания, составленные 

сумасшедшими, самоубийцами. Завещание могло быть признано недействительным частично или полностью, если в завещании 
указывались лица, не имеющие права наследовать либо лишенные 
права обладать отдельными видами имущества (дворянскими имениями).

В 1918 г. был принят Декрет об отмене наследования, согласно 

которому наследование по закону и завещанию отменялось и становилось достоянием РСФСР (за исключением нетрудоспособных 
родственников по нисходящей и восходящей линии). Декрет действовал недолго, но принес большой ущерб. Известный правовед 
В. И. Серебровский отмечал, что советская власть скоро забыла о 
отмене наследования.

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. признал возможность на
следования, но оно ограничивалось 10 тыс. руб. (максимум наследования был отменен в 1926 г). Круг наследников по закону ограничивался лишь близкими родственниками (супруг, дети, внуки, 
нетрудоспособные иждивенцы). Завещания могли быть составлены 
только в пользу законных наследников или государства, в письменной форме и заверены нотариально.

С принятием Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. (с изменени
ями действовал до 2002 г.) произошли существенные изменения в 
наследственном праве. Во-первых, расширились права завещателя. 
Он мог завещать имущество любым лицам – как входящим, так и 
не входящим в круг наследников по закону (по ранее действующему законодательству завещать имущество посторонним лицам, не 
входящим в круг наследников по закону, наследодатель мог лишь в 
случае, если у него не было законных наследников). 

Во-вторых, расширился круг наследников по завещанию. Со
гласно ст. 532 ГК РСФСР наследниками стали также дедушка и бабушка умершего со стороны отца и матери. Устанавливались две 

очереди наследников по закону: первая – супруг, дети, родители; 
вторая – братья, сестры, дедушка, бабушка. Нетрудоспособные 
иждивенцы призывались вместе с очередью, призываемой к наследованию. Завещание можно было составить в пользу любого лица. 
В 2001 г. внесены изменения, расширяющие круг наследников по 
закону (4 очереди).

В-третьих, наследникам было предоставлено право отказаться 

от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону 
или завещанию. Ранее отказ от наследства должен быть безусловным. 

В-четвертых, уменьшен размер обязательной доли, он был вновь 

установлен в размере ⅔ от той доли, которая должна была им достаться по закону. Также сужен круг наследников обязательной 
доли. Если ранее такое право имели все нетрудоспособные наследники, то теперь лишь нетрудоспособные иждивенцы умершего. 

В-пятых, при отсутствии наследников по закону и завещанию, 

при отказе их принять наследство, а также в случае если все наследники лишены права наследования, наследство стало переходить к государству не как выморочное, а по праву наследования 
(ст. 552 ГК РСФСР). Данные нормы действовали с небольшими изменениями вплоть до 1 марта 2002 г.

В настоящее время действует часть третья ГК РФ, принятая 

1 ноября 2001 г. (вступила в силу с 01.03.2002 г.).

1.2. Понятие и предмет наследственного права

До сих пор среди ученых не сформировалось однозначной пози
ции о месте наследования в гражданско-правовой системе. Не утихают споры о том, признавать наследственное право относящимся, 
наряду с правом собственности, сервитутами и др., к вещным правам либо признать его правом обязательственным, к которым, например, относятся все договорные отношения. Рассмотрим данные 
подходы более детально.

I. Вещно-правовая концепция. В ее пользу говорит тот факт, 

что вещное право предполагает непосредственное взаимодействие 

лица с вещью, гражданин извлекает полезные свойства из вещи (например, телевизора путем его просмотра, это право собственности). 
По аналогии наследник принимает наследство умершего наследодателя и по истечении установленного срока осуществляет права 
собственника.

II. Обязательственно-правовая концепция. Представители дан
ной концепции опровергают вышеизложенную позицию на том основании, что в обязательстве всегда два субъекта: один – кредитор, 
а другой – должник (например, продавец имеет право требовать у 
покупателя деньги за товар). Аналогично и в наследственном правоотношении: должник – умерший наследодатель, а кредитор – живой, имеющий право на его имущество наследник. Ситуация специфична лишь в том, что должника уже нет в живых.

Споры эти бесконечны, а потому решить, кто прав, кто нет, до
статочно сложно. В этой связи перейдем к анализу проблем теории 
наследования.

Наследственное право – совокупность гражданско-правовых 

норм, закрепляющих условия, порядок и пределы перехода имущества умершего к другим лицам.

Наследственное право оказывает непосредственное влияние на 

социальную справедливость, заключающуюся в возможности каждого человека, приобретшего в период жизни материальные блага, 
передать их наиболее близким в социальном аспекте для него людям. Указанная возможность соответствует тем представлениям о 
семье, дружбе, взаимоотношениях людей, которые веками складывались в нашем обществе. Поэтому предоставление возможности 
распорядиться материальными благами путем составления специального документа либо присоединения к существующим нормам 
закона должно рассматриваться как одна из высших ценностей 
справедливого общества.

Наследственное право оказывает воздействие на упорядочение 

отношений собственности, в этом проявляется правовой аспект 
значимости наследования в обществе. При наличии правовых норм, 
которые регламентируют порядок перехода имущества от наследодателя к наследникам, государство ограждает себя от непомерного 
количества имущества, которое стало бы бесхозяйным. В случае 
же принятия нормы, устанавливающей переход всего имущества