Назначение уголовного наказания по совокупности преступлений
Покупка
Тематика:
Уголовно-процессуальное право
Издательство:
Российский государственный университет правосудия
Год издания: 2016
Кол-во страниц: 175
Дополнительно
Вид издания:
Практическое пособие
Уровень образования:
ВО - Специалитет
ISBN: 978-5-93916-521-1
Артикул: 809916.01.99
Рассматриваются общие и специальные положения о назначении и индивидуализации уголовного наказания по совокупности преступлений и приговоров. На основе функционального (деятельностного) и межотраслевого подхода, практикообразующих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и судебной практики излагаются актуальные для правоприменения вопросы наказания. В работе наряду с уголовным законодательством представлены результаты анализа взаимосвязанных норм уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права. Адресуется судьям, сотрудникам правоохранительных органов, применяющим уголовный закон, пособие может также использоваться при изучении соответствующих тем по уголовному праву и спецкурсам в юридических вузах.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Специалитет
- 40.05.02: Правоохранительная деятельность
- 40.05.04: Судебная и прокурорская деятельность
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Б И Б Л И О Т Е К А Р О С С И Й С К О Г О С УД Ь И Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования российский государственный университет правосудия НазНачеНие уголовНого НаказаНия по совокупНости преступлеНий Научно-практическое пособие а. а. толкаченко Москва 2016
А в т о р Толкаченко А. А., главный научный сотрудник отдела уголовно-правовых исследований РГУП, д-р юрид. наук, профессор, заместитель Председателя Верховного Суда РФ в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации. Р е ц е н з е н т Зателепин О. К., судья Верховного Суда РФ, д-р юрид. наук, профессор. Толкаченко А.А. Назначение уголовного наказания по совокупности преступлений: Научно–практич. пособие. — М.: РГУП, 2016. (Серия «Библиотека российского судьи»). ISBN 978-5-93916-521-1 Рассматриваются общие и специальные положения о назначении и индивидуализации уголовного наказания по совокупности преступлений и приговоров. На основе функционального (деятельностного) и межотраслевого подхода, практикообразующих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и судебной практики излагаются актуальные для правоприменения вопросы наказания. В работе наряду с уголовным законодательством представлены результаты анализа взаимосвязанных норм уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права. Адресуется судьям, сотрудникам правоохранительных органов, применяющим уголовный закон, пособие может также использоваться при изучении соответствующих тем по уголовному праву и спецкурсам в юридических вузах. © Толкаченко А.А., 2016 © Российский государственный ISBN 978-5-93916-521-1 университет правосудия, 2016 УДК 343.3/.7 ББК 67.408 Т 52 Т 52
Содержание От автора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Глава 1. Основные положения об индивидуализации ответственности за совокупность преступлений и приговоров 1.1. Совокупность преступлений: проблемы объективного и двойного вменения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1.2. Общие начала назначения наказания применительно к совокупности преступлений и приговоров . . . . . . . . . . . . . .36 Глава 2. Назначение наказания по правилам совокупности преступлений (приговоров) 2.1. Определение наказания по совокупности преступлений при сочетании различных правил . . . . . . . . . .69 2.2. Назначение наказания путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием (ч. 2 ст. 69 УК РФ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 2.3. Частичное или полное сложение наказаний по совокупности преступлений (ч. 3 ст. 69 УК РФ). . . . . . .107 2.4. Назначение наказания в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 69 УК РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 2.5. Определение наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 2.6. Назначение дополнительных наказаний при совокупности преступлений (ч. 4 ст. 69 УК РФ) . . . . . . . . .134 2.7. Применение наказания по совокупности преступлений (приговоров) судами различных инстанций с учетом их процессуальных полномочий . . . . .146 Литература. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
От автора В настоящее время по совокупности преступлений и приговоров признается виновными примерно третья часть лиц из общего числа осужденных судами Российской Федерации, что является одним из свидетельств практической актуальности проблемы. При всей законодательной изменчивости института множественности и, в частности, совокупности ее фундаментом остается теория квалификации преступлений, глубоко разработанная в отечественной уголовно-правовой доктрине (А. А. Герцензон, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, Л. Д. Гаухман, А. В. Наумов, А. А. Тер-Акопов и др.). Важными ориентирами для практики представляются ее классические положения: о дедуктивном умозаключении как логической основе квалификации преступлений (от общего к частному): «закон всеобщ, а случай единичен…»; о фактической и юридической составляющей юридической квалификации как центральной стадии правоприменения; об общих и частных правилах юридической квалификации при множественности и конкуренции норм, а также об их классификации на законодательные, нормативно определенные, правила официального толкования (официально-интерпретационные), доктринальные (научные). В сегодняшних условиях при их применении приходится учитывать ряд современных факторов, к которым следует отнести: принципы уголовного права, в частности, законности, вины, справедливости, не допускающие аналогии закона в части преступности
Отавтора 5 и наказуемости деяний, объективного и двойного вменения (ст. 3, 5, 6 УК РФ)1; правовые позиции Конституционного Суда РФ относительно совокупности преступлений и ее конкретных проявлений; судоустройственные и уголовно-процессульные аспекты, определяющие не только формы судопроизводства, но и влияющие на полномочия судов различных инстанций по уголовно-правовой оценке содеянного и назначению наказания; политико-правовые аспекты темы учтенной совокупности, обусловливаюшие способы государственного воздействия на определенные виды преступности и др. В дальнейшем все эти обстоятельства также влияют на индивидуализацию ответственности и наказания. Наличие множественности преступлений, в частности, совокупности преступлений и приговоров, по общему правилу свидетельствует о необходимости усиления наказания за содеянное (ст. 18, 68, 69, 70 УК РФ). В практической судебной деятельности задействуется значительное количество факторов, влияющих на назначение наказания по совокупности преступлений, часть из которых предусмотрена уголовным законом либо обусловлена им, а часть носит межотраслевой либо уголовно-процессуальный характер. В этой связи в Пособии применен функциональный (деятельностный) подход при изложении актуальных для практики вопросов наказания. Предлагаемый подход, исходя из базовых уголовноправовых начал и используемого в юридической науке принципа дополнительности, может способствовать более эффективному исполнению судами требований закона об индивидуальном подходе к наказанию, с учетом решения задач и осуществления целей, сформулированных в ст. 2 и 43 УК РФ, раскрытию объективного содержания и важного прикладного значения рассматриваемой 1 См. подробнее: Толкаченко А. А. Комментарий к ст. 5–6 УК РФ / Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации; отв. ред. В. М. Лебедев; 14-е изд. М., 2014. С. 24–35 и др.
Назначение уголовного наказания по совокупности преступлений проблемы, ее межотраслевых аспектов, при необходимом взаимодействии доктрины, законодательства и материалов судебной практики. В условиях изменчивости законодательства и правовой неопределенности ряда норм о наказании значительным практикообразующим потенциалом обладают соответствующие постановления Пленума Верховного Суда РФ, в особенности новое постановление № 58–2015 г. «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», которое способно стать базовым не только для практики, но и для уголовно-правовой науки. Это и другие смежные постановления вполне созвучны правовым позициям Конституционного Суда РФ о том, что конституционному запрету дискриминации и принципам справедливости и гуманизма противоречило бы законодательное установление уголовной ответственности и наказания без учета личности виновного и иных обстоятельств, имеющих объективное и разумное обоснование и способствующих адекватной оценке общественной опасности как самого деяния, так и совершившего преступление лица, и применение одинаковых мер ответственности за различные по степени общественной опасности преступления, без учета фактора интенсивности участия конкретного лица в преступлении, его поведения после совершения преступления, иных характеризующих личность обстоятельств1. Пособие предназначено, в первую очередь, слушателям факультетов повышения квалификации и переподготовки судей, практикующим юристам, но может использоваться и при изучении соответствующих тем по уголовному праву и спецкурсам в юридических вузах. Профессор А. А. Толкаченко 1 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2003 г. № 3-П по делу о проверке конституционности положений Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующих правовые последствия судимости лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1–8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 года «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в связи с запросом Останкинского межмуниципального (районного) суда города Москвы и жалобами ряда граждан.
Глава 1. ОснОвные пОлОжения Об индивидуализации ОтветственнОсти за сОвОкупнОсть преступлений и пригОвОрОв 1.1. совокупность преступлений: проблемы объективного и двойного вменения 1. Конституционные положения о презумпции невиновности и запрете двойной (повторной) наказуемости (ст. 49, 50 Конституции РФ) находят отражение в уголовном (ст. 5, 8, гл. 5 УК РФ) и уголовно-процессуальном законодательстве (ст. 14, 73, 297, 299, 302 и др. УПК РФ). При этом межотраслевой принцип вины, закрепляя недопустимость объективного вменения, т. е. уголовной ответственности за невиновное причинение вреда (ч. 2 ст. 5 УК РФ), взаимодействует с принципом законности в части запрета применения уголовного закона по аналогии (ч. 2 ст. 3 УК РФ) и с принципом справедливости, исключающим двойное вменение (ч. 2 ст. 6 УК РФ). На недопустимость повторного привлечения к ответственности направлены также ст. 6, 12, 17 УК РФ. Кроме того, положения этого принципа реализованы и в уголовно-процессуальном законодательстве (п. 4, 5 ч. 1 ст. 27; ст. 308 и др. УПК РФ). Так, неправильное применение уголовного закона, положений как Общей, так и Особенной частей УК РФ, является одним из оснований отмены (изменения) приговора, который в силу п. 28 ст. 5 УПК РФ вправе выносить суд как первой, так и апелляционной инстанций (см. ст. 389–15, 389–18, 401–4, 401–15 УПК РФ).
Назначение уголовного наказания по совокупности преступлений 8 Таким образом, ответственность лица только за деяния, совершенные виновно, является одним из основополагающих положений уголовного закона и судебной практики его применения. Оно направлено, в том числе, на реализацию принципа справедливости, исключающего, в частности, излишнее (двойное и более) обвинение по совокупности преступлений при ее фактическом отсутствии (ст. 6 УК РФ). Несмотря на указанные нормативные предписания, неправильное применение закона в виде объективного и двойного (излишнего) вменения относится к числу распространенных правоприменительных ошибок, на которые обращается внимание в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, в Обзорах судебной практики судов различных уровней, в судебных решениях по конкретным делам, в литературе1. В основе таких ошибок лежит комплекс причин законодательного, методологического и правоприменительного характера. 2. При достаточной разработанности учения о вине по-прежнему в нем имеется много оценочных, пробельных вопросов и аспектов. Так, результатом определенных компромиссов стали: отсутствие нормативного определения понятия вины; неунифицированность терминологии, отражающей содержание вины, а также факультативных признаков субъективной стороны; использование наряду с виной категории виновности как в УК, так и в УПК; допущение возможности возложения носящего личный характер уголовного наказания в виде штрафа в отношении несовершеннолетних лиц на его родителей или иных законных представителей с их согласия; 1 См., например: п. 10 постановления Пленума Верховного Суд РФ № 1–1996 г. «О судебном приговоре» (с изм. 2007, 2013 г.); Основания отмены и изменения судебных решений по уголовным делам: Сб. определений и постановлений / Под ред. В. М. Лебедева. М., 2007; Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. М., 2003; Толкаченко А. А. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 2004 и др.
Глава1.Основныеположенияобиндивидуализацииответственности засовокупностьпреступленийиприговоров 9 в то же время включение в УК РФ положений о невиновном причинении вреда, о преступлениях с двумя формами вины, об ограниченной, в том числе возрастной, вменяемости и т. п. Принцип виновной ответственности (субъективного вменения) предполагает личную ответственность носителя ответственности по следующей схеме — алгоритму: вменяем — субъектен — виновен — ответствен — наказуем. Субъективное вменение следует понимать как личное, возрастное, вменяемое, а при необходимости и «специально субъектное» вменение. Объективное вменение, о котором говорится в ч. 2 ст. 5 УК РФ, означает отсутствие этих необходимых и достаточных элементов (звеньев). Указанное положение находит отражение и в иных нормах Уголовного кодекса. Так, ст. 19, 24 УК РФ предусматривают, что уголовной ответственности подлежит только физическое лицо, достигшее установленного возраста, совершившее деяние умышленно или неосторожно. С учетом изложенных обстоятельств содержание межотраслевого принципа вины (виновного причинения) включает следующие базовые положения. 1. В действующем законодательстве (ст. 8 УК РФ) закреплена концепция неделимого двуединого основания уголовной ответственности: объективного и субъективного, фактического и юридического (правового). Ответственность, будучи установленной законодательно (юридически), далее возлагается на надлежащего субъекта и реализуется в его отношении правоприменителем, исходя из фактически содеянного, находящегося под субъективным контролем его сознания и воли (как компонентов вины). 2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера применяются только к лицу, непосредственно или в порядке посредственного причинения совершившему преступное деяние в форме действия или бездействия. 3. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия (в преступлениях с материальным
Назначение уголовного наказания по совокупности преступлений 10 составом), в отношении которых установлена его вина и виновность. Уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается (ст. 49 Конституции РФ, ст. 5 УК РФ). 4. Установление вины как обязательного и потому основного признака субъективной стороны преступления и его состава не тождественно установлению объективной причинной связи между деянием и последствиями по делу, которая в материальных составах преступлений также должна находиться под контролем сознания субъекта. В большей мере — в виде ее желания в преступлениях с прямым умыслом и в наименьшей степени — в виде преступной небрежности (см. ст. 25–28 УК РФ). 5. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда; при этом обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в его пользу (ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК РФ). В этой связи представляется более точным говорить об объективно-субъективном содержании вменения (виновного причинения) и в целом ответственности, поскольку одно без другого невозможно. Правонарушающее поведение, подпадающее под признаки преступления, — это всегда находящийся под тем или иным актуальным контролем сознания субъекта объективированный (проявившийся вовне) волевой акт надлежащего субъекта (на которого ответственность возложена и который может ее нести). Данные положения вполне соответствуют основным отечественным психологическим доктринам, школам, в частности, широко известным теориям личности, сознания, деятельности, мотивации, теории сознательно действующей личности, теорий отношений, отражения, детерминизма и др.1 1 См., например: Толкаченко А. А. Проблемы субъективной стороны преступления. М., 2005.