Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и криминалистические проблемы, возможные направления их разрешения
Покупка
Основная коллекция
Тематика:
Уголовно-процессуальное право
Издательство:
Юридическое издательство Норма
Автор:
Баев Олег Яковлевич
Год издания: 2020
Кол-во страниц: 208
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
Дополнительное профессиональное образование
ISBN: 978-5-91768-412-3
ISBN-онлайн: 978-5-16-101489-9
Артикул: 446850.05.01
В работе с широким привлечением материалов следственной и судебной практики, анализа международного опыта «сделок с правосудием» углубленно исследованы генезис создания правового института досудебных соглашений о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве; предмет досудебных соглашений о сотрудничестве; субъекты, участвующие в этом процессе; проблемы заключения, реализации и одностороннего расторжения таких соглашений. Особое внимание уделено роли потерпевшего в этих процессах, повышенной опасности заведомо ложных доносов со стороны лица, с которым заключается соглашение. Сформулированы и обоснованы законодательные предложения и криминалистические рекомендации по разрешению возникающих в связи с этим проблем. Предложен алгоритм тактической операции «досудебное соглашение о сотрудничестве».
Для правоприменителей в области уголовного судопроизводства, лиц, профессионально изучающих эту деятельность, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 40.03.01: Юриспруденция
- ВО - Магистратура
- 40.04.01: Юриспруденция
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и криминалистические проблемы, возможные направления их разрешения
НОРМА ИНФРАМ Москва, 2020 О. Я. Баев Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и криминалистические проблемы, возможные направления их разрешения
УДК 67.410.21(470+571) ББК 347.92(2Рос) Б15 Об авторе Олег Яковлевич Баев — доктор юридических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой криминалистики Воронежского государственного университета. Автор более 250 научных работ, в том числе 52 монографий, научнопрактических и учебных пособий (некоторые из них в соавторстве). Сфера научных интересов — криминалистика, уголовный процесс, профессиональная защита по уголовным делам. Баев О. Я. Б15 Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и криминалистические проблемы, возможные направления их разрешения : монография / О. Я. Баев. — Москва : Норма : ИНФРАМ, 2020. — 208 с. ISBN 9785917684123 (Норма) ISBN 9785160090214 (ИНФРАМ) В работе с широким привлечением материалов следственной и судебной практики, анализа международного опыта «сделок с правосудием» углубленно исследованы генезис создания правового института досудебных соглашений о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве; предмет досудебных соглашений о сотрудничестве; субъекты, участвующие в этом процессе; проблемы заключения, реализации и одностороннего расторжения таких соглашений. Особое внимание уделено роли потерпевшего в этих процессах, повышенной опасности заведомо ложных доносов со стороны лица, с которым заключается соглашение. Сформулированы и обоснованы законодательные предложения и криминалистические рекомендации по разрешению возникающих в связи с этим проблем. Предложен алгоритм тактической операции «досудебное соглашение о сотрудничестве». Для правоприменителей в области уголовного судопроизводства, лиц, профессионально изучающих эту деятельность, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов. УДК 67.410.21(470+571) ББК 347.92(2Рос) ISBN 9785917684123 (Норма) ISBN 9785160090214 (ИНФРАМ) © Баев О. Я., 2013
Введение Идеальных законов не бывает в принципе. Любой закон несовершенен, тем более когда он, как часто у нас случается, принимается в лихорадочной спешке, без серьезного и широкого обсуждения его проектов со специалистами. Однако с момента его принятия Федеральным Собранием и подписания Президентом РФ и до тех пор, пока закон не отменен (или изменен), это Его Величество Закон. Поэтому действовать в рамках правоприменительной деятельности можно только по Закону. Принимать и реализовывать по своему усмотрению процессуальные, организационноуправленческие и тактические решения в этой деятельности можно только в пределах, допускаемых Законом, не противоречащих ему. Иное есть правонарушение (служебное, административно или уголовно наказуемое) либо, как минимум, злоупотребление правом со стороны соответствующего субъекта правоприменительной деятельности. Так надо относиться и к Федеральному закону от 29 июня 2009 г. № 141ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации», создавшему, а точнее, по нашему мнению, системно оформившему правовой институт досудебных соглашений о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве. Тем не менее нет ни малейших сомнений, что любой закон и после его принятия должен критически анализироваться и комментироваться в соответствующей литературе, что явится стимулом для его совершенствования и — главное — оптимизации его применения в практической деятельности. 21—22 декабря 2009 г. на базе Воронежского государственного университета была проведена первая после принятия названного Закона республиканская научнопрактическая конференция, посвященная проблемам досудебных соглашений о сотрудничестве.
Об остроте их обсуждений могут свидетельствовать, в частности, опубликованные материалы конференции, многие из которых их авторы сопровождают «вопросительными» подзаголовками, например: А. С. Александров, «Федеральный закон № 141 принят, что дальше?»; Ю. В. Астафьев, «Компромисс или сделка?»; Е. В. Топильская, «Досудебное соглашение о сотрудничестве на примере модельного дела: в чью пользу счет?»1. Подобные вопросы, сопровождаемые многочисленными критическими замечаниями, возникают в уголовнопроцессуальной и криминалистической литературе как по поводу самого института досудебных соглашений, его отдельных структурных элементов и положений, так и в отношении их реализации в настоящее время2. И это вполне обоснованно. Нет никаких сомнений, что правовой институт досудебных соглашений о сотрудничестве, выявляемые в правоприменительной практике недостатки и противоречия в его законодательном оформлении, практика заключения таких соглашений с логической неизбежностью требуют дальнейших монографических системных исследований. Такая необходимость предопределяется в первую очередь повышенной значимостью данного правового института как для рационального осуществления уголовного преследования, так и (и это нам представляется главным) для достижения в целом назначения всего уголовного судопроизводства. Тут же оговоримся: по нашему представлению, научные спорные вопросы решаются не только, а может быть, не столько сравнением различных точек зрения типа «Иванов считает... Петров отмечает...», сколько экспериментами и знаниями практики, в нашем случае — законодательства и практики его применения, индуктивным и дедуктивным анализом возможных последствий нововведений в этих областях с учетом социальных и психологических реалий нашего общества, результатов статистических и психологических исследований. 6 Введение 1 См.: Досудебное соглашение о сотрудничестве (правовые и криминалистические проблемы) / под ред. О. Я. Баева. Воронеж, 2010. 2 Часть из них нашла разрешение в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве».
Конечно, при таком подходе к исследованию научной проблемы неизбежно и «создание велосипеда» — воспроизведение идей, ранее уже высказанных в литературе. Однако в этом случае и обоснование данных идей, и интерпретация мнений отдельных ученых останутся авторскими, останется авторский концепт1. Попытка основанного на данном подходе исследования и предпринимается в настоящей работе, целью которой является выявление «болевых» точек в правовом оформлении института досудебных соглашений о сотрудничестве и складывающейся практики его применения. На этой основе мы предполагаем построить систему соответствующих рекомендаций по совершенствованию уголовнопроцессуального закона и (что представляется наиболее насущным) по оптимизации процессуальной и криминалистической деятельности в рамках действующей в настоящее время редакции гл. 401 УПК РФ. И последняя «вступительная» ремарка. В настоящее время многие предваряют свои исследования (главы, параграфы в них) цитатами из творений великих. Мы же предпочитаем некие отступления от непосредственной темы работы. Как писал В. П. Аксенов, «любое отступление в прозе — нечто вроде зигзага на пути в Итаку»2. Эти отступления не в меньшей, если не в большей степени, чем эпиграфы (о которых вел речь известный американский специалист по системологии Дж. Клир), отвечают их назначению: «В одних случаях они помогут читателю понять следующие за ними материалы, в других же — изучаемый материал поможет правильно понять и оценить (отступление. — О. Б.)»3. Не выпадая из темы, такие отступления углубляют ее смысл. Введение 7 1 В обоснование правомерности этого подхода мы сошлемся на М. Монтеня. По его словам, он изучал книги, «выискивая, нельзя ли стянуть чтолибо такое, чем я мог бы подпереть и принарядить свою собственную (книгу. — О. Б.), конечно, не для того, чтобы создать себе какието взгляды, но для того, чтобы помочь выработанным мной уже ранее, чтобы поддержать и подкрепить их» (Монтень М. Опыты: в 3 т. Т. 2. М., 1992. С. 372). 2 Аксенов В. Скажи изюм. М., 1999. С. 17. 3 Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач. М., 1990. С. 10.
Г л а в а 1 ГЕНЕЗИС ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА ДОСУДЕБНЫХ СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ § 1. Уголовное преследование и его современное качество То, что уголовное преследование является структурообразующим ядром всего уголовного судопроизводства, аксиоматично для соответствующей отрасли процессуального права и правоприменительной деятельности в его рамках любого государства. Нет уголовного преследования — отсутствует необходимость в защите от него, нет и необходимости в осуществлении правосудия по уголовному делу, в решении вопроса о виновности или невиновности лица, в отношении которого осуществлялось судебное уголовное преследование (в том числе направленное на его реабилитацию). Как верно отмечается в юридической литературе, «уголовное преследование в виде обвинения в уголовном судопроизводстве играет роль своеобразного иска, при отсутствии которого не может быть соответствующей деятельности»1. Опуская здесь историю данного уголовнопроцессуального института в отечественном законодательстве и уголовнопроцессуальной теории2, приведем без комментариев несколько суждений о его сущности, сформулированных в свое время двумя ведущими отечественными процессуалистами. М. С. Строгович рассматривал уголовное преследование как «совокупность процессуальных действий, направленных на то, чтобы изобличить в совершении преступления привлеченное к уголовной ответственности лицо и обеспечить применение к нему заслуженного наказания». Эта совокупность действий, по его мнению, состоит в собирании доказательств, 1 Корнуков В. М. Уголовное преследование // Курс уголовного судопроизводства: учебник: в 3 т. / под ред. В. А. Михайлова. М.; Воронеж, 2006. Т. 1. С. 210. 2 Подробнее об этом см.: Баев О. Я. Усмотрение в уголовном преследовании. М., 2012.
уличающих обвиняемого или устанавливающих отягчающие его вину обстоятельства, применение принудительных мер, обеспечивающих изобличение обвиняемого и его наказание, а также в действиях, направленных на обоснование перед судом обвинения и необходимости заслуженного наказания1. А. М. Ларин полагал, что уголовное преследование есть предшествующая разрешению дела уголовнопроцессуальная деятельность, которая состоит в формулировании и обосновании вывода о совершении определенным лицом конкретного преступления2. В длительных дискуссиях были высказаны, что вполне естественно, и иные мнения о сущности института уголовного преследования. Но лишь УПК РФ 2001 г. четко, на законодательном уровне определил его содержание. В соответствии с п. 55 ст. 5 УПК РФ «уголовное преследование — процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления». И в настоящее время существует ряд проблем (довольно многочисленных), касающихся содержания института уголовного преследования в современном соответствующем виде судопроизводства. Основной из этих проблем в контексте темы настоящего исследования нам представляется вопрос о самом начале уголовного преследования, об отправной его точке. К примеру, возведенное в ранг принципа уголовного судопроизводства положение о разумных его сроках влечет их определение «с момента начала уголовного преследования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора» (ч. 3 ст. 61 УПК РФ). Но до того как сформулировать и обосновать свою позицию по этой проблеме, нам представляется логически необходимым в первую очередь остановиться на вопросе об уголовном преследовании как реализации полномочными на это субъектами важнейшей уголовнопроцессуальной функции. Без углубленного освещения этой проблемы дальнейшее исследование института уголовного преследования в современ§ 1. Уголовное преследование и его современное качество 9 1 См.: Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса: в 2 т. М., 1968. Т. 1. С. 190. 2 См.: Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. М., 1986. С. 25.
ной уголовнопроцессуальной теории и практике будет беспредметным. Бесспорное ныне положение о том, что в уголовном судопроизводстве воплощаются три основные уголовнопроцессуальные функции (обвинение, защита и разрешение уголовного дела), которые реализуются различными профессиональными и непрофессиональными участниками уголовного процесса, весьма сложно пробивало себе дорогу в отечественной юридической литературе советского периода ее развития. Так, еще в 70х гг. прошлого века В. Г. Даев утверждал: «В советском уголовном процессе функции обвинения... ни у одного участника процессуальной деятельности нет и быть не может»1. Странно то, что ряд авторов и в настоящее время отрицают наличие в современном уголовном процессе функции обвинения как реализации результата осуществляемого уголовного преследования. Увы, уже в 2001 г. тезис В. Г. Даева почти дословно воспроизвел В. С. Джатиев в следующем категорическом заявлении: «На мой взгляд, в уголовном процессе нет и не может быть функции обвинения, если, конечно, под функцией подразумевать роль и назначение конкретного субъекта в конкретной же системе общественных отношений»2. В современной системе уголовнопроцессуальных координат, видимо, нет необходимости обосновывать очевидную и принципиальную ошибочность данного утверждения. О том, на кого в уголовном процессе возлагается функция обвинения, впервые с нормативных позиций было сказано в определении Конституционного Суда РФ от 7 октября 1997 г. № 88О: «Функция осуществления публичного обвинения, независимо от различий в установленных законом процессуальных формах, возлагается на органы дознания, предварительного следствия и прокуратуры». Некоторые ученые, не отрицая самого факта существования названных выше уголовнопроцессуальных функций, указывали на возможность их реализации в процессе одним и тем же лицом. «Невозможно отрицать, — поддерживая ранее 10 Глава 1. Генезис правового института досудебных соглашений 1 Даев В. Г. К понятию обвинения в советском уголовном процессе // Правоведение. 1970. № 1. С. 78. 2 Джатиев В. С. О прокуратуре Российской Федерации. Инициативный проект федерального конституционного закона и краткие пояснения к нему. Владикавказ, 2001. С. 48.