Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и криминалистические проблемы, возможные направления их разрешения

Покупка
Основная коллекция
Артикул: 446850.05.01
Доступ онлайн
от 212 ₽
В корзину
В работе с широким привлечением материалов следственной и судебной практики, анализа международного опыта «сделок с правосудием» углубленно исследованы генезис создания правового института досудебных соглашений о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве; предмет досудебных соглашений о сотрудничестве; субъекты, участвующие в этом процессе; проблемы заключения, реализации и одностороннего расторжения таких соглашений. Особое внимание уделено роли потерпевшего в этих процессах, повышенной опасности заведомо ложных доносов со стороны лица, с которым заключается соглашение. Сформулированы и обоснованы законодательные предложения и криминалистические рекомендации по разрешению возникающих в связи с этим проблем. Предложен алгоритм тактической операции «досудебное соглашение о сотрудничестве». Для правоприменителей в области уголовного судопроизводства, лиц, профессионально изучающих эту деятельность, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов.

Досудебное соглашение о сотрудничестве: анализ проблем и перспектив

В монографии О. Я. Баева, опытного академического библиотекаря, представлен глубокий анализ правовых и криминалистических проблем, связанных с институтом досудебных соглашений о сотрудничестве (ДСоС) в российском уголовном процессе. Автор, опираясь на обширный материал следственной и судебной практики, а также международный опыт, исследует генезис этого института, его предмет, субъекты, участвующие в процессе, и проблемы, возникающие при заключении, реализации и расторжении соглашений.

Уголовное преследование и его отправная точка

Баев подчеркивает, что уголовное преследование является основой уголовного судопроизводства. Он анализирует различные определения уголовного преследования, выделяя его опосредованную и непосредственную формы. Автор критикует существующие подходы к определению начала уголовного преследования, настаивая на том, что оно начинается с момента возбуждения уголовного дела, независимо от наличия конкретного подозреваемого.

"Сделки" в уголовном праве и процессе

Автор рассматривает ДСоС как форму "сделки" с органами уголовного преследования, а не с правосудием. Он анализирует различные виды "сделок", предусмотренных российским законодательством, и отмечает, что институт ДСоС направлен на оптимизацию уголовного преследования, выявление преступлений, раскрытие преступлений и экономию процессуальных ресурсов.

Предмет досудебного соглашения о сотрудничестве

Баев подробно анализирует предмет ДСоС, выделяя действия, права и обязанности сторон. Он подчеркивает, что со стороны обвинения предмет соглашения законодательно не определен, что является недостатком. Автор предлагает конкретизировать обязательства прокурора, включая изменение меры пресечения, внесение представления об особом порядке проведения судебного заседания и обозначение позиции в отношении наказания.

Субъекты заключения досудебного соглашения о сотрудничестве

Автор анализирует субъекты заключения ДСоС, включая следователя, руководителя следственного органа, прокурора, адвоката и потерпевшего. Он подчеркивает необходимость четкого определения роли каждого из них, а также необходимость привлечения потерпевшего к процессу заключения и реализации ДСоС.

Расторжение досудебного соглашения о сотрудничестве

Баев рассматривает проблему расторжения ДСоС по инициативе одной из сторон, отмечая отсутствие законодательного регулирования этого вопроса. Он анализирует причины расторжения соглашений и предлагает внести изменения в УПК РФ для более четкого определения оснований и порядка расторжения ДСоС.

Проблемы судебного производства

Автор анализирует проблемы судебного производства по уголовным делам при заключении ДСоС, включая последовательность рассмотрения основного и выделенного дела, а также необходимость допроса лица, с которым заключено ДСоС, в суде.

Криминалистическое обеспечение

Баев подчеркивает необходимость криминалистического обеспечения реализации ДСоС, включая тактикоэтические основы привлечения потерпевшего к заключению и реализации соглашения. Он предлагает алгоритм тактической операции "досудебное соглашение о сотрудничестве", направленной на эффективное расследование преступлений.

Текст подготовлен языковой моделью и может содержать неточности.

Баев, О. Я. Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и криминалистические проблемы, возможные направления их разрешения : монография / О. Я. Баев. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 208 с. - ISBN 978-5-91768-412-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1045604 (дата обращения: 03.05.2025). – Режим доступа: по подписке.
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Досудебное соглашение о сотрудничестве:
правовые и криминалистические проблемы,
возможные направления их разрешения


                                    
НОРМА
ИНФРАМ
Москва, 2020

О. Я. Баев

Досудебное
соглашение
о сотрудничестве:
правовые
и криминалистические
проблемы, возможные
направления
их разрешения

УДК 67.410.21(470+571)
ББК 347.92(2Рос)
Б15

Об авторе

Олег Яковлевич Баев — доктор юридических наук, профессор,
академик Российской академии естественных наук, заслуженный
деятель науки РФ, заведующий кафедрой криминалистики Воронежского государственного университета. Автор более 250 научных работ, в том числе 52 монографий, научнопрактических и учебных пособий (некоторые из них в соавторстве). Сфера научных интересов —
криминалистика, уголовный процесс, профессиональная защита по
уголовным делам.

Баев О. Я.
Б15
Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые
и криминалистические проблемы, возможные направления их разрешения : монография / О. Я. Баев. — Москва :
Норма : ИНФРАМ, 2020. — 208 с.

ISBN 9785917684123 (Норма)
ISBN 9785160090214 (ИНФРАМ)

В работе с широким привлечением материалов следственной
и судебной практики, анализа международного опыта «сделок с
правосудием» углубленно исследованы генезис создания правового института досудебных соглашений о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве; предмет досудебных соглашений о сотрудничестве; субъекты, участвующие в этом процессе; проблемы заключения, реализации и одностороннего расторжения таких
соглашений. Особое внимание уделено роли потерпевшего в этих
процессах, повышенной опасности заведомо ложных доносов со
стороны лица, с которым заключается соглашение. Сформулированы и обоснованы законодательные предложения и криминалистические рекомендации по разрешению возникающих в связи с
этим проблем. Предложен алгоритм тактической операции «досудебное соглашение о сотрудничестве».
Для правоприменителей в области уголовного судопроизводства, лиц, профессионально изучающих эту деятельность, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов.

УДК 67.410.21(470+571)
ББК 347.92(2Рос)

ISBN 9785917684123 (Норма)
ISBN 9785160090214 (ИНФРАМ)
© Баев О. Я., 2013

Введение

Идеальных законов не бывает в принципе.
Любой закон несовершенен, тем более когда он, как часто
у нас случается, принимается в лихорадочной спешке, без
серьезного и широкого обсуждения его проектов со специалистами.
Однако с момента его принятия Федеральным Собранием
и подписания Президентом РФ и до тех пор, пока закон не отменен (или изменен), это Его Величество Закон.
Поэтому действовать в рамках правоприменительной деятельности можно только по Закону. Принимать и реализовывать по своему усмотрению процессуальные, организационноуправленческие и тактические решения в этой деятельности можно только в пределах, допускаемых Законом, не
противоречащих ему. Иное есть правонарушение (служебное,
административно или уголовно наказуемое) либо, как минимум, злоупотребление правом со стороны соответствующего
субъекта правоприменительной деятельности.
Так надо относиться и к Федеральному закону от 29 июня
2009 г. № 141ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс
Российской Федерации», создавшему, а точнее, по нашему
мнению, системно оформившему правовой институт досудебных соглашений о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве.
Тем не менее нет ни малейших сомнений, что любой закон
и после его принятия должен критически анализироваться и
комментироваться в соответствующей литературе, что явится
стимулом для его совершенствования и — главное — оптимизации его применения в практической деятельности.
21—22 декабря 2009 г. на базе Воронежского государственного университета была проведена первая после принятия названного Закона республиканская научнопрактическая конференция, посвященная проблемам досудебных соглашений о
сотрудничестве.

Об остроте их обсуждений могут свидетельствовать, в частности, опубликованные материалы конференции, многие из
которых их авторы сопровождают «вопросительными» подзаголовками, например: А. С. Александров, «Федеральный закон
№ 141 принят, что дальше?»; Ю. В. Астафьев, «Компромисс или
сделка?»; Е. В. Топильская, «Досудебное соглашение о сотрудничестве на примере модельного дела: в чью пользу счет?»1.
Подобные вопросы, сопровождаемые многочисленными
критическими замечаниями, возникают в уголовнопроцессуальной и криминалистической литературе как по поводу самого института досудебных соглашений, его отдельных структурных элементов и положений, так и в отношении их реализации в настоящее время2.
И это вполне обоснованно. Нет никаких сомнений, что
правовой институт досудебных соглашений о сотрудничестве,
выявляемые в правоприменительной практике недостатки и
противоречия в его законодательном оформлении, практика
заключения таких соглашений с логической неизбежностью
требуют дальнейших монографических системных исследований. Такая необходимость предопределяется в первую очередь повышенной значимостью данного правового института
как для рационального осуществления уголовного преследования, так и (и это нам представляется главным) для достижения в целом назначения всего уголовного судопроизводства.
Тут же оговоримся: по нашему представлению, научные
спорные вопросы решаются не только, а может быть, не
столько сравнением различных точек зрения типа «Иванов
считает... Петров отмечает...», сколько экспериментами и
знаниями практики, в нашем случае — законодательства
и практики его применения, индуктивным и дедуктивным
анализом возможных последствий нововведений в этих областях с учетом социальных и психологических реалий нашего общества, результатов статистических и психологических
исследований.

6
Введение

1 См.: Досудебное соглашение о сотрудничестве (правовые и криминалистические проблемы) / под ред. О. Я. Баева. Воронеж, 2010.
2 Часть из них нашла разрешение в постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике применения судами особого
порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве».

Конечно, при таком подходе к исследованию научной проблемы неизбежно и «создание велосипеда» — воспроизведение идей, ранее уже высказанных в литературе. Однако в этом
случае и обоснование данных идей, и интерпретация мнений
отдельных ученых останутся авторскими, останется авторский
концепт1.
Попытка основанного на данном подходе исследования и
предпринимается в настоящей работе, целью которой является выявление «болевых» точек в правовом оформлении института досудебных соглашений о сотрудничестве и складывающейся практики его применения. На этой основе мы
предполагаем построить систему соответствующих рекомендаций по совершенствованию уголовнопроцессуального закона и (что представляется наиболее насущным) по оптимизации процессуальной и криминалистической деятельности в
рамках действующей в настоящее время редакции гл. 401

УПК РФ.
И последняя «вступительная» ремарка.
В настоящее время многие предваряют свои исследования
(главы, параграфы в них) цитатами из творений великих. Мы
же предпочитаем некие отступления от непосредственной темы работы. Как писал В. П. Аксенов, «любое отступление в
прозе — нечто вроде зигзага на пути в Итаку»2.
Эти отступления не в меньшей, если не в большей степени, чем эпиграфы (о которых вел речь известный американский специалист по системологии Дж. Клир), отвечают их назначению: «В одних случаях они помогут читателю понять
следующие за ними материалы, в других же — изучаемый материал поможет правильно понять и оценить (отступление. —
О. Б.)»3.
Не выпадая из темы, такие отступления углубляют ее
смысл.

Введение
7

1 В обоснование правомерности этого подхода мы сошлемся на М. Монтеня. По его словам, он изучал книги, «выискивая, нельзя ли стянуть чтолибо такое, чем я мог бы подпереть и принарядить свою собственную (книгу. —
О. Б.), конечно, не для того, чтобы создать себе какието взгляды, но для того,
чтобы помочь выработанным мной уже ранее, чтобы поддержать и подкрепить их» (Монтень М. Опыты: в 3 т. Т. 2. М., 1992. С. 372).
2 Аксенов В. Скажи изюм. М., 1999. С. 17.
3 Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач. М.,
1990. С. 10.

Г л а в а 1
ГЕНЕЗИС ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА
ДОСУДЕБНЫХ СОГЛАШЕНИЙ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

§ 1. Уголовное преследование и его современное качество

То, что уголовное преследование является структурообразующим ядром всего уголовного судопроизводства, аксиоматично для соответствующей отрасли процессуального права и
правоприменительной деятельности в его рамках любого государства.
Нет уголовного преследования — отсутствует необходимость в защите от него, нет и необходимости в осуществлении
правосудия по уголовному делу, в решении вопроса о виновности или невиновности лица, в отношении которого осуществлялось судебное уголовное преследование (в том числе направленное на его реабилитацию). Как верно отмечается в
юридической литературе, «уголовное преследование в виде
обвинения в уголовном судопроизводстве играет роль своеобразного иска, при отсутствии которого не может быть соответствующей деятельности»1.
Опуская здесь историю данного уголовнопроцессуального
института в отечественном законодательстве и уголовнопроцессуальной теории2, приведем без комментариев несколько
суждений о его сущности, сформулированных в свое время
двумя ведущими отечественными процессуалистами.
М. С. Строгович рассматривал уголовное преследование
как «совокупность процессуальных действий, направленных
на то, чтобы изобличить в совершении преступления привлеченное к уголовной ответственности лицо и обеспечить применение к нему заслуженного наказания». Эта совокупность
действий, по его мнению, состоит в собирании доказательств,

1 Корнуков В. М. Уголовное преследование // Курс уголовного судопроизводства: учебник: в 3 т. / под ред. В. А. Михайлова. М.; Воронеж, 2006. Т. 1.
С. 210.
2 Подробнее об этом см.: Баев О. Я. Усмотрение в уголовном преследовании. М., 2012.

уличающих обвиняемого или устанавливающих отягчающие
его вину обстоятельства, применение принудительных мер,
обеспечивающих изобличение обвиняемого и его наказание,
а также в действиях, направленных на обоснование перед судом обвинения и необходимости заслуженного наказания1.
А. М. Ларин полагал, что уголовное преследование есть
предшествующая разрешению дела уголовнопроцессуальная
деятельность, которая состоит в формулировании и обосновании вывода о совершении определенным лицом конкретного
преступления2.
В длительных дискуссиях были высказаны, что вполне естественно, и иные мнения о сущности института уголовного
преследования. Но лишь УПК РФ 2001 г. четко, на законодательном уровне определил его содержание.
В соответствии с п. 55 ст. 5 УПК РФ «уголовное преследование — процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления».
И в настоящее время существует ряд проблем (довольно
многочисленных), касающихся содержания института уголовного преследования в современном соответствующем виде
судопроизводства. Основной из этих проблем в контексте темы настоящего исследования нам представляется вопрос о
самом начале уголовного преследования, об отправной его
точке.

К примеру, возведенное в ранг принципа уголовного судопроизводства положение о разумных его сроках влечет их определение «с момента начала уголовного преследования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения
обвинительного приговора» (ч. 3 ст. 61 УПК РФ).

Но до того как сформулировать и обосновать свою позицию по этой проблеме, нам представляется логически необходимым в первую очередь остановиться на вопросе об уголовном преследовании как реализации полномочными на это
субъектами важнейшей уголовнопроцессуальной функции.
Без углубленного освещения этой проблемы дальнейшее исследование института уголовного преследования в современ§ 1. Уголовное преследование и его современное качество
9

1 См.: Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса: в 2 т. М.,
1968. Т. 1. С. 190.
2 См.: Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальные
функции. М., 1986. С. 25.

ной уголовнопроцессуальной теории и практике будет беспредметным.
Бесспорное ныне положение о том, что в уголовном судопроизводстве воплощаются три основные уголовнопроцессуальные функции (обвинение, защита и разрешение уголовного дела), которые реализуются различными профессиональными и непрофессиональными участниками уголовного
процесса, весьма сложно пробивало себе дорогу в отечественной юридической литературе советского периода ее развития.
Так, еще в 70х гг. прошлого века В. Г. Даев утверждал:
«В советском уголовном процессе функции обвинения... ни у
одного участника процессуальной деятельности нет и быть не
может»1.
Странно то, что ряд авторов и в настоящее время отрицают
наличие в современном уголовном процессе функции обвинения как реализации результата осуществляемого уголовного
преследования.
Увы, уже в 2001 г. тезис В. Г. Даева почти дословно воспроизвел В. С. Джатиев в следующем категорическом заявлении:
«На мой взгляд, в уголовном процессе нет и не может быть
функции обвинения, если, конечно, под функцией подразумевать роль и назначение конкретного субъекта в конкретной
же системе общественных отношений»2.
В современной системе уголовнопроцессуальных координат, видимо, нет необходимости обосновывать очевидную и
принципиальную ошибочность данного утверждения.
О том, на кого в уголовном процессе возлагается функция
обвинения, впервые с нормативных позиций было сказано в
определении Конституционного Суда РФ от 7 октября 1997 г.
№ 88О: «Функция осуществления публичного обвинения,
независимо от различий в установленных законом процессуальных формах, возлагается на органы дознания, предварительного следствия и прокуратуры».
Некоторые ученые, не отрицая самого факта существования названных выше уголовнопроцессуальных функций,
указывали на возможность их реализации в процессе одним и
тем же лицом. «Невозможно отрицать, — поддерживая ранее

10
Глава 1. Генезис правового института досудебных соглашений

1 Даев В. Г. К понятию обвинения в советском уголовном процессе //
Правоведение. 1970. № 1. С. 78.
2 Джатиев В. С. О прокуратуре Российской Федерации. Инициативный
проект федерального конституционного закона и краткие пояснения к нему.
Владикавказ, 2001. С. 48.

Похожие

Доступ онлайн
от 212 ₽
В корзину